Что делать, если бывший супруг не забирает присужденное ему имущество (плиту и стулья) после раздела? Можно ли выбросить и какие сроки хранения?

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Направьте истцу заказное письмо с уведомлением: предупредите о продаже вещей при неполучении.
  2. 2
    Сохраните квитанцию, опись вложения и уведомление о вручении как доказательство уклонения истца.
  3. 3
    Оцените совокупную стоимость плиты и трёх стульев для выбора порядка продажи.
  4. 4
    Если стоимость плиты и трёх стульев по оценке не превышает 50 000 рублей: При стоимости до 50 000 рублей продайте вещи по цене, сложившейся в месте хранения.
  5. 5
    Если стоимость плиты и трёх стульев по оценке превышает 50 000 рублей: При стоимости свыше 50 000 рублей организуйте продажу с аукциона (ст. 447–449 ГК РФ).
  6. 6
    Вырученную сумму передайте истцу за вычетом расходов на хранение и продажу.

Документы и доказательства

  • Решение суда о разделе имущества с отметкой о вступлении в силу.
  • Ваше январское письмо истцу на e-mail о готовности передать вещи.
  • Подтверждение отправки: скриншот письма, квитанция, опись вложения.
  • Письменное предупреждение истцу о продаже вещей по п. 2 ст. 899 ГК РФ.
  • Доказательства уклонения истца: отсутствие ответа, звонков, приставов.
  • Документы об оценке стоимости плиты и трёх стульев.
  • Срочно: первые шаги

    • Не выбрасывайте плиту и стулья — это чужая собственность, грозит ответственность.
    • Сохраните квитанции, опись вложения и копию письма как доказательства.
    • Зафиксируйте дату и факт отправки — это подтвердит просрочку кредитора.
    • При стоимости свыше 50 000 рублей продажа — только с аукциона.
  • Денежные требования

    • Вы вправе требовать с истца возмещения необходимых расходов на хранение плиты и стульев.
    • Уклонение истца от приёмки вещей — просрочка кредитора, дающая право на возмещение убытков.
  • Сроки и риски

    • Выбрасывать или уничтожать плиту и стулья нельзя — это чужая собственность.
    • За уничтожение чужого имущества — штраф по ст. 7.17 КоАП РФ от 300 до 500 руб.
    • Самовольное распоряжение вещами при существенном вреде — самоуправство по ст. 330 УК РФ.
    • Истец вправе предъявить исполнительный лист в течение 3 лет со дня вступления решения в силу.
    • Бессрочно хранить вещи вы не обязаны — закон допускает их продажу после письменного предупреждения.
  • Чего не делать

    • Не выбрасывайте плиту и стулья — это чужая собственность, за уничтожение отвечают по ст. 7.17 КоАП и ч. 1 ст. 167 УК.
    • Не продавайте и не передавайте вещи третьим лицам без письменного предупреждения истца по п. 2 ст. 899 ГК.
    • Не присваивайте вещи себе — умысел на безвозмездное обращение вверенного имущества в свою пользу недопустим.
    • Не выставляйте истцу счёт за хранение как условие выдачи вещей — это самоуправство по ст. 330 УК.
    • Не считайте себя собственником плиты и стульев — собственник истец, риск гибели вещей на нём (ст. 210, 211 ГК).
    • Не ждите бессрочно — бездействие истца не снимает с вас обязанности хранить вещи, действуйте по п. 2 ст. 899 ГК.
  • Когда нужен адвокат

    • Истец не забирает вещи и не выходит на связь — нужен адвокат для продажи по ст. 899 ГК РФ.
    • Если стоимость плиты и стульев по оценке превышает 50 000 рублей: Стоимость плиты и стульев превышает 50 000 руб. — продажа только с аукциона, нужен юрист.
    • Истец может заявить о самовольном распоряжении — адвокат защитит от ст. 330 УК РФ и ст. 7.17 КоАП РФ.
    • Планируете просить суд изменить способ исполнения решения по ст. 203 ГПК РФ — нужен адвокат.
    • Если истец предъявил исполнительный лист или обратился к приставам: Истец предъявил исполнительный лист или обратился к приставам — срочно нужен адвокат.
    • Если истец требует возмещения стоимости вещей или обвиняет в присвоении: Истец требует возмещения стоимости вещей или обвиняет в присвоении — без адвоката не обойтись.
  • Альтернативные пути

    • Предложите истцу забрать вещи по доверенности через любого его представителя — снимет спор о времени.
    • Предложите истцу компенсацию: он отказывается от вещей, вы выплачиваете их стоимость.
    • Обратитесь в суд, вынесший решение, об изменении способа исполнения по ст. 203 ГПК РФ.
    • Просите суд заменить передачу вещей в натуре на взыскание их стоимости с истца.
    • При отказе истца — требуйте возмещения расходов на хранение по п. 4 ст. 896, п. 2 ст. 897 ГК РФ.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Между сторонами сложились отношения, вытекающие из вступившего в законную силу решения суда о разделе имущества. Истец приобрёл право собственности на индивидуально-определённые вещи — плиту и три стула, — однако фактически они остались во владении ответчика. С момента вступления решения в силу собственником этих вещей является истец, а ответчик владеет ими как лицо, у которого чужое имущество оказалось в силу закона. Фактически между сторонами возникли обязательства хранения в силу закона, к которым применяются правила главы 47 ГК РФ.

Ответчик в январе направила истцу письмо по электронной почте, в котором сообщила о готовности передать имущество и предложила согласовать время и место передачи. Ответа не последовало. Исполнительный лист истец не получал, к приставам не обращался, исполнительное производство не возбуждалось. Таким образом, истец, будучи собственником, уклоняется от принятия имущества, что образует просрочку кредитора.

Кому принадлежат плита и стулья после вступления решения в силу

После вступления решения суда в законную силу право собственности истца на присуждённое ему индивидуально-определённое имущество (плита, три стула) возникло у него как у собственника, независимо от того, забрал ли он вещи фактически. Именно он, а не вы, с этого момента несёт бремя содержания своего имущества и риск его случайной гибели или повреждения.

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Статья 211. Риск случайной гибели имущества Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. Статья 212. Субъекты права собственности 1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 3. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом. Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. 4. Права всех собственников защищаются равным образом. Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц 1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам. 2.
ст. 210 ГК РФ, п. 4

Это означает: расходы, связанные с нахождением его вещей в вашей квартире (место, обеспечение сохранности), юридически ложатся на собственника вещей, а не на вас. С момента вступления решения в силу вы владеете этими вещами не как собственник, а как лицо, у которого чужое имущество оказалось в силу закона (в связи с судебным актом), — то есть между вами сложились отношения хранения в силу закона.

Правила настоящей главы применяются к обязательствам хранения, возникающим в силу закона, если законом не установлены иные правила. § 2. Хранение на товарном складе
ст. 906 ГК РФ

Таким образом, к вашей ситуации применимы правила главы 47 ГК РФ о хранении: вы — хранитель, истец — поклажедатель. Это даёт вам законный инструментарий прекратить бессрочное хранение, о котором сказано ниже.

Вывод: с момента вступления решения суда в силу плита и три стула — собственность истца; расходы на их содержание и риск случайной гибели лежат на нём, а ваши отношения по факту хранения его вещей регулируются правилами ГК РФ о хранении.

Есть ли срок, в течение которого он обязан забрать вещи, и его бездействие

Закон устанавливает срок не для «забирания вещей», а для предъявления исполнительного листа к исполнению — три года со дня вступления судебного акта в законную силу.

  1. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.
    ч. 1 ст. 21 ФЗ № 229-ФЗ

Принудительное исполнение не запускается само по себе вступлением решения в силу: оно начинается только тогда, когда взыскатель обратится к судебному приставу с заявлением.

  1. Исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. (В редакции федеральных законов от 21.12.2021 № 417-ФЗ , от 31.07.2023 № 389-ФЗ , от 31.07.2025 № 287-ФЗ ) 1 1 . Федеральной службой судебных приставов постановление о возбуждении исполнительного производства принимается на основании вынесенных исполнительных документов с учетом полученной из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах информации о неуплате должником в полном объеме в установленный законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 21.12.2021 № 417-ФЗ ) 1 2 . Федеральной службой судебных приставов в целях установления идентификаторов должника и взыскателя (страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность) на основании исполнительного документа в автоматическом режиме у соответствующих органов могут запрашиваться указанные сведения с использованием государственных информационных систем. В целях уведомления должника и взыскателя у операторов связи могут запрашиваться номера телефонов должника и взыскателя. Соответствующие органы и организации предоставляют запрошенные сведения в течение одних суток с момента поступления запроса.
    ч. 1 ст. 30 ФЗ № 229-ФЗ

По вашим данным исполнительный лист истец не получал и к приставу не обращался — значит, принудительное исполнение не начато и трёхлетний срок он пока не «запустил» (он течёт, но обращение к приставу ещё не состоялось). Заставить его забрать вещи в принудительном порядке можно только в рамках исполнительного производства, которое он сам не инициировал. При этом его уклонение от получения вещей — это не «ваша проблема хранения навсегда», а юридически просрочка кредитора.

  1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. (В редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 настоящего Кодекса. Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.
    ст. 406 ГК РФ, п. 1

Ваше письмо (и переписка) на e-mail — это доказательство того, что вы предлагали надлежащее исполнение (готовы были отдать вещи), а он не совершил действий по их приёмке. Это переводит ситуацию в режим просрочки кредитора: он «просрочивший», и вы вправе требовать возмещения причинённых просрочкой убытков. Практический вывод: нет бессрочной обязанности хранить вещи; как только он уклонился от приёмки, риски и расходы смещаются на него.

Вывод: жёсткого срока «забрать вещи», за нарушение которого его можно принудить, закон прямо не устанавливает; принудительное исполнение возможно лишь по его инициативе (исполнительный лист, три года на предъявление). Его бездействие при вашем предложении передать вещи — просрочка кредитора (ст. 406 ГК РФ), дающая вам право на возмещение убытков и на отказ от дальнейшего безвозмездного хранения на прежних условиях.

Можно ли просто выбросить вещи и какая за это ответственность

Выбрасывать или уничтожать плиту и стулья нельзя: они — чужая собственность, и распоряжение ими без воли собственника, равно как умышленное уничтожение чужого имущества, образует правонарушение. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества установлена как уголовная, так и административная норма.

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества 1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - (В редакции федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 28.02.2025 № 31-ФЗ) наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
ч. 1 ст. 167 УК РФ

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, - влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. (В редакции Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ)
ст. 7.17 КоАП РФ

Кроме того, самовольное распоряжение чужим имуществом вопреки установленному порядку, если такими действиями причинён существенный вред, может квалифицироваться как самоуправство.

Статья 330. Самоуправство 1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред
ст. 330 УК РФ

Отдельно отмечу: если вещи вам «вверены» (находились во владении) и вы обратите их в свою пользу безвозмездно с умыслом, возможна постановка вопроса о присвоении; однако Пленум прямо указывает, что при отсутствии противоправного и безвозмездного умысла (например, при намерении реализовать своё действительное или предполагаемое право с последующим возмещением) состава хищения нет.

состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, 12 безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия. При этом судам необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества.
п. 25 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017

Тем не менее даже «добросовестное» самовольное распоряжение чужим имуществом не освобождает от гражданско-правовой обязанности возместить его стоимость и не исключает спора: закон устанавливает специальный порядок реализации невостребованной вещи (ст. 899 ГК РФ), и именно он является правомерным способом действия для хранителя.

Вывод: выбрасывать плиту и стулья нельзя. Нормы ст. 167 УК РФ и ст. 7.17 КоАП РФ устанавливают ответственность за умышленное уничтожение чужого имущества, а самостоятельное распоряжение им вопреки порядку чревато квалификацией по ст. 330 УК РФ; помимо этого вы остаётесь обязанным возместить стоимость вещей. Правомерный путь — продажа невостребованной вещи по ст. 899 ГК РФ после письменного предупреждения, а не утилизация.

Законный способ прекратить хранение: продажа вещей или обращение в суд

Поскольку между вами сложились отношения хранения в силу закона, вы вправе применить норму о продаже невостребованной вещи. При уклонении поклажедателя забрать вещь хранитель после письменного предупреждения вправе самостоятельно продать её по цене, сложившейся в месте хранения; вырученное передаётся поклажедателю за вычетом причитающихся хранителю сумм.

  1. При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает пятьдесят тысяч рублей , продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 09.03.2021 № 33-ФЗ) Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи.
    п. 2 ст. 899 ГК РФ

Обратите внимание на процедуру: сначала именно письменное предупреждение поклажедателю, затем продажа; если стоимость по оценке превышает пятьдесят тысяч рублей — продажа с аукциона. Вещи стоимостью менее 50 000 руб. (что, скорее всего, ваш случай — плита и три стула) продаются по цене, сложившейся в месте хранения. Если вещь не забрана, поклажедатель обязан уплатить соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение.

  1. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения. 5. Правила настоящей статьи применяются, если договором хранения не предусмотрено иное.
    п. 4 ст. 896 ГК РФ

При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю необходимые расходы на хранение.

  1. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение вещи, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.
    п. 2 ст. 897 ГК РФ

Если продать вещи без письменного предупреждения, вы рискуете самим правом на вычет своих расходов и можете быть привлечены к ответственности за ненадлежащее распоряжение чужим имуществом. Альтернативный, более «чистый» путь при отсутствии у истца интереса — обратиться в суд, вынесший решение, с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения (например, заменить передачу вещей в натуре на взыскание их стоимости), либо разрешить вопрос о дальнейшей судьбе вещей.

Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. (Статья в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) Статья 203 1 . Порядок рассмотрения вопросов исправления описок и явных арифметических ошибок, разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, изменения способа и порядка его исполнения, индексации присужденных денежных сумм 1. Вопросы исправления описок и явных арифметических ошибок, разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, изменения способа и порядка его исполнения, индексации присужденных денежных сумм рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. В случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения. 2. По результатам рассмотрения суд выносит определение, которое высылается лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения. На определение суда может быть подана частная жалоба. (Дополнение статьей - Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) Статья 204.
ст. 203 ГПК РФ, п. 3

Вывод: безопасный порядок — (1) направить истцу письменное предупреждение о необходимости забрать вещи в назначенный срок (письмом с уведомлением и описью, сохранив квитанцию); (2) при его неисполнении продать вещи по правилам ст. 899 ГК РФ, удержав свои расходы и вознаграждение за хранение, а остаток вернуть ему; (3) параллельно — заявить в суд об изменении способа и порядка исполнения решения (ст. 203 ГПК РФ). Выбрасывать вещи нельзя.

Если истец так и не объявится и не заберёт вещи

Если взыскатель не предъявит исполнительный лист в течение трёх лет со дня вступления решения в силу, срок предъявления истечёт.

  1. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.
    ч. 1 ст. 21 ФЗ № 229-ФЗ

Истечение срока предъявления не превращает вещи автоматически в вашу собственность: он лишь лишает взыскателя возможности принудительного исполнения (кроме случая восстановления срока судом). Право собственности истца сохраняется, но бремя хранения вещей, которые он фактически отказался принять, уже перешло на него (просрочка кредитора). Учтите: если истец объявится позже и захочет забрать вещи, вы вправе потребовать возмещения расходов на их хранение (ст. 896, 897 ГК РФ), а отказ вернуть вещь может повлечь для вас ответственность — поэтому произвольно присваивать вещи нельзя.

Вывод: пока истец не предъявил лист, принудительно забрать вещи он не может; через три года со дня вступления решения срок предъявления истечёт. Ваши права при этом — требовать расходы на хранение и удерживать вещи до их возмещения, но не присваивать их себе. Самый надёжный шаг — направленное взыскателю письменное предупреждение о предстоящей продаже вещей по ст. 899 ГК РФ с назначением разумного срока.

Денежные последствия: возмещение расходов и убытков от бездействия истца

Ваше «хранение» чужих вещей — безвозмездное (плату за него вы не получаете), поэтому применимо правило о возмещении вам необходимых расходов на хранение.

  1. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение вещи, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.
    п. 2 ст. 897 ГК РФ

Если хранение затянулось и вещь не забрана сверх срока, поклажедатель обязан уплатить соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение.

  1. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения. 5. Правила настоящей статьи применяются, если договором хранения не предусмотрено иное.
    п. 4 ст. 896 ГК РФ

Плюс к этому — сама просрочка кредитора даёт вам право на возмещение причинённых ею убытков.

  1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. (В редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 настоящего Кодекса. Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.
    ст. 406 ГК РФ, п. 1

Что касается процентов за пользование чужими денежными средствами: они начисляются только на «неправомерное удержание денежных средств», то есть лишь при наличии денежного долга.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
п. 1 ст. 395 ГК РФ

Применительно к вашим фактам: между вами и истцом нет денежного обязательства — предмет обязательства неимущественный (передача конкретных вещей). Поэтому проценты по ст. 395 ГК РФ на стадии до возбуждения денежного обязательства (например, до вступления в силу судебного акта о взыскании в вашу пользу) не начисляются. Они могут возникнуть позже — применительно к тем денежным суммам, которые суд присудит в вашу пользу (возмещение расходов на хранение, убытки), но это уже иное обязательство.

Вывод: вы вправе требовать от истца возмещения необходимых расходов на хранение его вещей (ст. 897 ГК РФ), соразмерного вознаграждения за дальнейшее хранение (ст. 896 ГК РФ) и возмещения убытков, вызванных его просрочкой (ст. 406 ГК РФ); проценты по ст. 395 ГК РФ к нынешнему неимущественному обязательству по передаче вещей не применяются. Сохраните доказательства предложения передать вещи и понесённых расходов.

Момент возникновения права собственности истца из судебного решения

Основанием возникновения гражданских прав (в том числе права собственности) прямо названо судебное решение, установившее гражданские права и обязанности.

  1. из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 6) вследствие причинения вреда другому лицу; 7) вследствие неосновательного обогащения; 8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий. 2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ) Статья 8 1 . Государственная регистрация прав на имущество 1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в соответствии с законом органом на основе принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности государственного реестра. В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить объект, на который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его возникновения. 2.
    подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ

Значит, право собственности истца на плиту и три стула возникло не из факта их физической передачи, а из решения суда — с момента вступления его в законную силу. Фактическое нахождение вещей у вас и его бездействие по их получению на его право собственности не влияют: он остаётся собственником, но именно поэтому и несёт бремя содержания имущества (ст. 210 ГК РФ) и риск его случайной гибели (ст. 211 ГК РФ). Для вас это означает, что вы — законный владелец чужой вещи с обязанностью обеспечить её сохранность, но с правом на возмещение расходов и на предусмотренный законом порядок реализации невостребованной вещи (ст. 899 ГК РФ). Поскольку плита и стулья — движимое имущество, права на них не подлежат государственной регистрации, и никакого дополнительного действия для «закрепления» права истцу не требовалось.

Вывод: право собственности истца на плиту и стулья возникло из вступившего в законную силу решения суда (подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ), а не из фактической передачи вещей. Вы владеете ими как хранитель чужого имущества: обязаны обеспечить сохранность, вправе требовать возмещения расходов и можете распорядиться вещами только в порядке ст. 899 ГК РФ, но не выбрасывать их.

Выбрасывать плиту и стулья нельзя — это чужая собственность, и за их уничтожение или самовольное распоряжение предусмотрена ответственность. Но и хранить их бессрочно вы не обязаны: закон даёт вам право после письменного предупреждения продать эти вещи, а вырученные деньги (за вычетом ваших расходов) передать истцу.

После вступления решения суда в законную силу плита и три стула стали собственностью истца, а между вами сложились отношения хранения в силу закона (ст. 906 ГК РФ). Вы — хранитель, истец — поклажедатель. Именно он как собственник несёт бремя содержания своего имущества и риск его случайной гибели (ст. 210, 211 ГК РФ). Его уклонение от получения вещей при вашем письменном предложении передать их — это просрочка кредитора (п. 1 ст. 406 ГК РФ), которая даёт вам право на возмещение причинённых убытков.

Срок, в течение которого истец обязан забрать вещи, закон прямо не устанавливает. Принудительное исполнение решения возможно только по инициативе самого взыскателя: он должен получить исполнительный лист и предъявить его судебному приставу-исполнителю в течение трёх лет со дня вступления решения в законную силу (ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 30 ФЗ № 229-ФЗ). Пока он этого не сделал, исполнительное производство не возбуждено, и заставить его забрать вещи через пристава нельзя. Однако его бездействие не обязывает вас хранить имущество бесконечно.

Выбрасывать или уничтожать плиту и стулья нельзя. Это чужая собственность, и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечёт административную ответственность по ст. 7.17 КоАП РФ (штраф от 300 до 500 рублей), а при причинении значительного ущерба — уголовную по ч. 1 ст. 167 УК РФ (штраф до 40 000 рублей либо иные меры вплоть до лишения свободы). Самовольное распоряжение чужим имуществом вопреки установленному порядку при причинении существенного вреда может быть квалифицировано как самоуправство по ст. 330 УК РФ. Кроме того, даже при отсутствии состава преступления вы останетесь обязанной возместить истцу стоимость вещей.

Законный способ прекратить хранение — продажа невостребованной вещи по правилам п. 2 ст. 899 ГК РФ. Поскольку истец уклоняется от получения вещей, вы как хранитель вправе после письменного предупреждения самостоятельно продать их по цене, сложившейся в месте хранения. Если стоимость вещи по оценке превышает 50 000 рублей — продажа производится с аукциона в порядке ст. 447–449 ГК РФ. Вырученная сумма передаётся истцу за вычетом причитающихся вам сумм, включая расходы на хранение и продажу. Кроме того, за дальнейшее хранение невостребованной вещи поклажедатель обязан уплатить соразмерное вознаграждение (п. 4 ст. 896 ГК РФ), а при безвозмездном хранении — возместить необходимые расходы (п. 2 ст. 897 ГК РФ).

Альтернативный путь — обратиться в суд, вынесший решение, с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения (ст. 203 ГПК РФ). Вы можете просить суд заменить передачу вещей в натуре на взыскание их стоимости с истца в вашу пользу либо иным образом разрешить судьбу имущества. Суд рассматривает такое заявление в десятидневный срок со дня поступления, определение высылается лицам, участвующим в деле, в течение трёх дней со дня вынесения.

Пошаговые действия

  1. Направьте истцу письменное предупреждение о необходимости забрать плиту и три стула в разумный срок (например, 30 дней) и укажите, что при неисполнении вы воспользуетесь правом продажи вещей по п. 2 ст. 899 ГК РФ. Направьте его заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу истца, а также продублируйте на известный e-mail. Сохраните квитанции и копии.

  2. Зафиксируйте факт уклонения истца от получения вещей. Если ответа не последует, это подтвердит просрочку кредитора (ст. 406 ГК РФ) и даст вам право на возмещение убытков и расходов на хранение.

  3. Оцените стоимость плиты и трёх стульев. Если их совокупная стоимость по оценке не превышает 50 000 рублей, вы вправе продать их самостоятельно по цене, сложившейся в месте хранения (п. 2 ст. 899 ГК РФ). Если превышает — продажа должна производиться с аукциона в порядке ст. 447–449 ГК РФ.

  4. После продажи передайте истцу вырученную сумму за вычетом ваших расходов на хранение и продажу (п. 2 ст. 899, п. 4 ст. 896, п. 2 ст. 897 ГК РФ). Если истец откажется принимать деньги, внесите их в депозит нотариуса.

  5. Если не хотите заниматься продажей самостоятельно — обратитесь в суд, вынесший решение, с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения (ст. 203 ГПК РФ). Просите заменить передачу вещей в натуре на взыскание их стоимости либо определить иной порядок. Суд рассмотрит заявление в десятидневный срок.

  6. Не выбрасывайте и не уничтожайте вещи ни при каких обстоятельствах — это исключит риск привлечения к ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ, ст. 167 или ст. 330 УК РФ и сохранит ваше право на возмещение расходов.