Обязателен ли нотариус для оформления наследства и проходит ли оформление через МФЦ
Свидетельство о праве на наследство — единственный правопорождающий документ на наследственную долю — выдаётся исключительно нотариусом по месту открытия наследства. Родственнику требуется оформить именно наследство на долю умершей жены (1/2 приватизированной квартиры), а это прямое нотариальное действие, которое не может совершить МФЦ.
Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. (В редакции Федерального закона от 29.11.2007 № 281-ФЗ) 2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.
— п. 1 ст. 1162 ГК РФ
МФЦ — это лишь окно приёма документов в орган Росреестра (государственную регистрацию недвижимости), а не орган, выдающий свидетельство о наследстве. Через МФЦ можно подать документы на регистрацию права собственности уже ПОСЛЕ того, как нотариус выдал свидетельство (ст. 131 ГК РФ). Но само вступление в наследство через МФЦ невозможно — там не совершаются нотариальные действия по наследству.
Дополнительно: если квартира приватизирована в долях 50/50 на каждого супруга отдельно, то это режим долевой, а не совместной собственности, и на приватизированную долю умершей не выделяется «супружеская половина» пережившему супругу — вся доля жены (1/2) входит в наследственную массу и наследуется в порядке ст. 1150 и 1112 ГК. Переживший супруг является наследником первой очереди (п. 1 ст. 1142 ГК), но, кроме него, к наследованию призываются и другие наследники первой очереди — дети и родители умершей, если они есть.
Вывод: оформить наследство через МФЦ нельзя — вступление в наследство и получение свидетельства возможно только через нотариуса (по месту открытия наследства); через МФЦ/Росреестр регистрируется уже выданное нотариусом право.
Пропуск 6-месячного срока и варианты его преодоления
Смерть жены произошла два года назад. Год назад родственник обращался к нотариусу — то есть заявление о принятии наследства было подано примерно через год после смерти, что выходит за 6-месячный срок. Два возможных сценария.
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ
Сценарий А (фактическое принятие наследства). Если родственник после смерти жены продолжал проживать в квартире, оплачивал коммунальные услуги, содержал её, ремонтировал — он считается фактически принявшим наследство на основании п. 2 ст. 1153 ГК РФ, независимо от подачи заявления нотариусу в срок:
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
— п. 2 ст. 1153 ГК РФ
При фактическом принятии наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), а свидетельство может быть выдано у того же нотариуса — срок выдачи не ограничен жёстко при доказанном фактическом принятии. Нотариус установит факт принятия по представленным документам (выписки из домовой книги, квитанции ЖКХ, справки о регистрации по месту жительства в квартире и т.п.).
Сценарий Б (фактического принятия не было). Если родственник не проживал в квартире после смерти жены и не совершал действий по владению наследственным имуществом (не платил ЖКУ, не содержал квартиру и т.д.), то срок пропущен безусловно. В этом случае:
- Либо все иные наследники, которые приняли наследство, дают письменное согласие на включение родственника в свидетельство на основании части 4 ст. 71 Основ:
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, принявшим наследство, в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство в целях проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя, наличия отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, а также проверки подлинности представленных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия у оператора федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния содержащиеся в указанном реестре сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, произведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Факт государственной регистрации смерти наследодателя, произведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть также проверен нотариусом посредством единой информационной системы нотариата, содержащей сведения о государственной регистрации смерти, поступившие от указанного оператора. Соответствующая проверка не требуется в случае, если нотариусу представлены документы, подтверждающие факт государственной регистрации смерти наследодателя и (или) наличие отношений, являющихся основанием для призвания лица к наследованию, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств и соответствующие требованиям статьи 106 настоящих Основ. (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.08.2024 № 251-ФЗ) Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников, принявших наследство.
— ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате
- Либо обращение в районный суд с заявлением о восстановлении срока по п. 1 ст. 1155 ГК РФ:
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
— п. 1 ст. 1155 ГК РФ
При этом шестимесячный срок на обращение в суд отсчитывается «после того, как причины пропуска этого срока отпали». Если родственник узнал о необходимости оформления наследства только при обращении к нотариусу год назад, то с этого момента у него было 6 месяцев на подачу заявления в суд — этот срок, скорее всего, уже истёк.
Вывод: если родственник продолжает проживать в квартире и оплачивал ЖКУ — он фактически принял наследство, и нотариус обязан выдать свидетельство без суда (при условии подтверждения факта). Если фактического принятия не было — необходим судебный порядок восстановления срока, либо согласие других наследников.
Правомерность включения гаража и автомобиля в наследственную массу при расчёте госпошлины
Нотариус, по мнению родственника, «зря прицепил» к расчёту госпошлины (нотариального тарифа) гараж и автомобиль. Правомерность этого зависит от статуса данного имущества.
Определение состава наследства. В состав наследства входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день смерти:
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
— п. 1 ст. 1112 ГК РФ
Квартира. Приватизирована в долях 50/50 — это долевая, а не совместная собственность. Доля умершей (1/2) полностью входит в наследство. Доля пережившего супруга (1/2) уже принадлежит ему на праве собственности и не наследуется.
Гараж и автомобиль: две ветки. Если эти объекты приобретены в период брака за общие средства супругов, то они являются совместной собственностью супругов независимо от того, на чьё имя они оформлены:
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
— п. 2 ст. 34 СК РФ
Тогда по ст. 1150 ГК в наследство входит лишь доля умершей — 1/2 в праве на гараж и автомобиль, а НЕ всё имущество целиком:
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.
— ст. 1150 ГК РФ
Нотариус обязан разъяснить пережившему супругу право на получение свидетельства о праве собственности на половину совместно нажитого имущества (ст. 75 Основ):
В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.
— ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате
Если же гараж и автомобиль относятся к личному имуществу родственника (приобретены им до брака, получены в дар или по наследству — п. 2 ст. 256 ГК РФ), то они вовсе НЕ входят в наследственную массу:
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено иное. (В редакции федеральных законов от 30.12.2015 № 457-ФЗ, от 19.07.2018 № 217-ФЗ) Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащее автору такого результата (статья 1228), не входит в общее имущество супругов. Однако доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной собственностью супругов, если брачным договором между ними не предусмотрено иное. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 217-ФЗ) 3.
— п. 2 ст. 256 ГК РФ
Включение такого имущества в расчёт госпошлины неправомерно — нотариус завышает сумму тарифа.
Обжалование. Если нотариус отказался выдать свидетельство на одном лишь основании несогласия с его расчётом или необоснованно включил чужое имущество — законный способ защиты:
Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной практикой). (В редакции Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается судом или арбитражным судом в порядке искового производства.
— ст. 49 Основ законодательства РФ о нотариате
Пережившему супругу следует подать нотариусу письменное заявление о том, что он не включает гараж и автомобиль в наследственную массу как своё личное имущество (ст. 36 СК РФ), с приложением доказательств (договоры купли-продажи до брака, документы о регистрации на его имя в период брака). Если нотариус игнорирует — жалоба в районный суд.
Вывод: включение гаража и автомобиля в наследственную массу и расчёт госпошлины правомерно ТОЛЬКО в части 1/2 доли, если это совместно нажитое в браке имущество. Если это личное имущество родственника (до брака / дар / наследство) — включение НЕПРАВОМЕРНО, и нотариус обязан исключить его из расчёта; при отказе — обжалование в районный суд по ст. 49 Основ.
Госпошлина и денежные последствия
Размер нотариального тарифа за выдачу свидетельства о праве на наследство наследникам первой очереди (супруг — именно первая очередь) составляет 0,3% от стоимости наследственного имущества (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ). Для наследников других очередей — 0,6%.
Если нотариус ранее посчитал тариф исходя из полной стоимости гаража и автомобиля (а не 1/2 их стоимости как совместного имущества, либо вовсе неправомерно включил личное имущество родственника), то переживший супруг вправе требовать перерасчёта.
Кроме нотариального тарифа, при регистрации права собственности в Росреестре уплачивается госпошлина за регистрацию перехода права на недвижимость — в общем случае 2 000 рублей для физических лиц (ст. 333.33 НК РФ). Эти расходы неизбежны при любом варианте оформления.
Если нотариус неправомерно завысил тариф и не желает исправлять — при удовлетворении жалобы (ст. 49 Основ) излишне уплаченная сумма может быть истребована обратно как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Также возможно взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с момента, когда нотариус узнал о неправомерности удержания.
Вывод: родственник, как наследник первой очереди, уплачивает 0,3% от действительной стоимости доли умершей в наследственном имуществе (квартира — вся доля 1/2; если гараж/автомобиль — совместное имущество — то 1/2 от них; если личное — исключаются). Неправомерный расчёт тарифа подлежит обжалованию и возврату излишне уплаченного.