Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).
— п. 37 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012
Для сына это означает: он вправе доказать (нотариусу документами или в суд) факт непринятия наследства отца женой и дочерью уже после их смерти. Примечательно, что жена и дочь проживали в муниципальной квартире (чужой недвижимости), а не на земельном участке отца, и бремя содержания и обработки участка с 2005 года нёс только сын — поэтому фактического принятия наследства ими по смыслу п. 2 ст. 1153 ГК РФ не происходило, и их причитающиеся доли прирастили к сыну.
Наследственная трансмиссия (переход права на принятие наследства к наследникам умершего) здесь не применяется: она действует лишь когда наследник умер «не успев принять наследство в установленный срок» — то есть в пределах (или вскоре после) 6-месячного срока с открытия наследства.
- Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
— п. 1 ст. 1156 ГК РФ
Жена и дочь умерли в 2021 и 2022 годах — спустя 16–17 лет после открытия наследства отца (2005). Они не «не успели принять» наследство, а сознательно его не приняли, имея на это ровно 6 месяцев. Поэтому их право на принятие наследства отца прекратилось, в их наследственную массу доли участка не вошли, и наследственная трансмиссия к их наследникам не возникла.
Сам механизм, позволяющий сыну забрать весь участок, — приращение наследственных долей:
- Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.
— п. 1 ст. 1161 ГК РФ
- Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
— п. 3 ст. 1154 ГК РФ
- Правило приращения наследственных долей, согласно которому доля отпавшего наследника по закону или наследника по завещанию переходит к наследникам по закону и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям, применяется лишь при соблюдении следующих условий: наследник отпал по основаниям, которые исчерпывающим образом перечислены в пункте 1 статьи 1161 ГК РФ. Смерть наследника до открытия наследства к их числу не относится;
— п. 47 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012
Пленум прямо разъясняет: приращение применяется при перечисленных в п. 1 ст. 1161 ГК РФ основаниях — к числу которых «смерть наследника до открытия наследства» не относится. Но здесь жена и дочь умерли после открытия наследства (2005) и попросту не приняли наследство — это прямое основание приращения. Итог: поскольку сын — единственный принявший наследник, доли не принявших жены (1/3) и дочери (1/3) прирастают к его доле, и он становится наследником всего участка.
Вывод: В части требования открыть наследственные дела жены и дочери именно для оформления участка отца нотариус не прав. Их доли участка не вошли в их наследственную массу (они не приняли наследство), потому открывать их дела для этого не нужно. Нотариус обязан выдать сыну свидетельство на весь участок при доказанности факта непринятия наследства женой и дочерью (п. 37 Пленума № 9) и фактического принятия сыном. При этом если у жены и дочери было иное имущество (квартира, вклады, долги) — для него действительно открываются их наследственные дела, но к участку это отношения не имеет.
Основания оформить участок на сына единолично (фактическое принятие наследства)
Сыну не нужно «вступать в наследство заново» — он считается принявшим наследство с момента открытия наследства (смерти отца в 2005), если совершил действия по фактическому принятию. Оплата налогов и взносов, обработка участка, ведение его в надлежащем состоянии с 2005 года — прямо перечисленные законом и Пленумом действия.
- Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
— п. 2 ст. 1153 ГК РФ
Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка
— п. 36 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012
Обработка земельного участка и оплата налогов — прямо названные Пленумом действия фактического принятия. Наличие квитанций и выписок с 2005 года позволяет сыну документально подтвердить, что он относился к участку как к собственному с самого открытия наследства, в пределах 6-месячного срока принятия. Право собственности со всеми последствиями возникает со дня открытия наследства:
- Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
— п. 4 ст. 1152 ГК РФ
Если нотариус откажет в выдаче свидетельства (например, сочтёт данные о непринятии наследства остальными недостаточно доказанными), сын вправе обратиться в суд. При отсутствии спора — с заявлением об установлении факта принятия наследства в порядке особого производства; при наличии спора или при требовании признать право собственности — с иском. Подсудность — по месту нахождения земельного участка (Московская область):
- факта принятия наследства и места открытия наследства; 10) других имеющих юридическое значение фактов.
— п. 2 ч. 1 ст. 264 ГПК РФ
Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества.
— ст. 266 ГПК РФ
Вывод: Да, участок можно и нужно оформлять на сына единолично. Он — единственный из трёх наследников первой очереди, принявший наследство отца фактически (обработка участка, оплата налогов и взносов с 2005 г. по п. 2 ст. 1153 ГК РФ и п. 36 Пленума № 9). Доли жены и дочери, не принявших наследство, приращиваются к его доле (ст. 1161 ГК РФ), ибо трансмиссия (ст. 1156) неприменима. При отказе нотариуса он добивается установления факта принятия и/или признания права собственности в суде по месту нахождения участка (Московская область), привлекая к участию возможных наследников жены и дочери.
Долги жены и дочери: платить ли их, если оформлять их наследственные дела
Ответ зависит от того, какое собственное имущество и долги имели жена и дочь на момент своей смерти, и решит ли сын принимать их наследство. Важно: доли участка отца в наследственную массу жены и дочери не входят (они не приняли наследство — см. первый блок), поэтому по этим долям сын не отвечает никак. Отдельно от этого встаёт вопрос о собственном имуществе и долгах самой жены и самой дочери.
Если у жены и дочери были кредиты/займы и иное имущество, то сын как потенциальный наследник жены (по закону — один из наследников первой очереди: дети) и дочери (как брат — наследник второй очереди, если нет / не приняли другие) отвечал бы по их долгам, но только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества:
- Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
— п. 1 ст. 1175 ГК РФ
Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества.
— п. 60 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012
То есть даже приняв наследство жены или дочери, сын отвечает по их долгам лимитированно — лишь стоимостью перешедшего имущества, а не личным имуществом. Вклад в долю участка отца сюда не идёт (его в их наследстве нет).
Но если сын не хочет принимать на себя их имущество и возможные долги, он вправе от каждого из них отказаться — и тогда их долги его не коснутся:
- Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.
— п. 2 ст. 1157 ГК РФ
При этом важно различать два самостоятельных наследства: наследство жены (своей матери) и наследство дочери (своей сестры). Отказ от наследства одного из них не означает отказа от наследства другого (ст. 1157 ГК РФ — отказ от наследства неделим и совершается отдельно по каждому наследодателю). Сын может принять наследство дочери, но отказаться от наследства жены — и наоборот. Отказываясь от наследства, он не приобретает ни имущества, ни долгов соответствующего наследодателя; кредиторы к нему при этом обращаться не вправе, т.к. отказ обратной силы не имеет.
Поскольку жизни/смерти жены (2021) и дочери (2022) имеют разную массу, точный ответ о долгах возможен лишь после выяснения их собственного имущества и обязательств. Если же у них имущества и долгов не было вовсе — открывать их наследственные дела для участка не требуется вовсе (см. первый блок), и вопрос о долгах на практике не возникнет.
Вывод: Сын не обязан платить личные долги жены и дочери, если откажется от их наследства (ст. 1157 ГК РФ) — отказ от наследства освобождает от долгов наследодателя. Если же он решит принять их наследство, его ответственность по их долгам ограничена стоимостью перешедшего к нему имущества (ст. 1175 ГК РФ, п. 60 Пленума № 9) и не затрагивает его личное имущество и участок отца (доли которого в их наследство не вошли). Отказ и принятие совершаются отдельно по наследству жены и по наследству дочери. Следует запросить у нотариуса и в банках сведения о составе имущества и обязательствах жены и дочери до принятия решения.